CLARITY替代修正案背后的三个底层逻辑,美国加密监管在下一盘什么大棋?

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作者: 菠菜菠菜

2026 年 5 月 14 日上午,参议院银行委员会正在对一份 309 页的文本做 markup——CLARITY 法案的参议院替代修正案。这是这部法案自去年 7 月以 294 比 134 票通过众议院之后,时隔十个月迈出的最关键一步。

但如果剥掉所有的法律外壳,这部文本真正在干的事其实只有一件:

- 承认加密资产符合"证券"的定义,然后单独为它建一套不归证券法管的规则。

这听起来像一个悖论。但它正是这部法案的精神缩影—— 不推翻 Howey、不重写证券法、不取消银行存款保护,而是在这些既有规则旁边凿出新的范畴。

整份文本是这种"凿洞"手法的三次重复。

严格说,这也不是"那份"CLARITY 法案了。众议院去年 7 月通过的那份,没有 "ancillary asset" 这个范畴,没有稳定币禁息条款,也没有把 SEC 的管辖权从 CFTC 手里抢回来这么多。

参议院这份替代版本,是 Tim Scott 和 Cynthia Lummis 在过去十个月里把它实质性重写了一遍的结果。

要读懂新的 CLARITY 替代版本,菠菜帮大家梳理了它背后的三条底层逻辑。

读懂这三条,你就读懂了未来两年美国加密监管的整个棋盘。

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一、不推翻 Howey,而是在它旁边凿一个洞

过去十年,美国加密监管最大的麻烦,是 1946 年的 Howey 测试——"依赖他人的努力获得收益的合理预期"。这个测试在判例法里是不可推翻的基石,但又恰好把几乎所有的 token 框进了证券范畴。

SEC 起诉 RippleCoinbaseBinance,论点都从这里来。

CLARITY 替代版本没有去推翻 Howey。它做了另一件事:

- 创造一个全新的法律范畴,叫 ancillary asset——直译"附属资产"。

简化来说: 一个 token,如果它的价值依赖于发行人或核心团队的"创业或管理努力",那它就是 ancillary asset。

注意这个定义——它承认了 Howey 所说的那种"依赖他人努力"的关系存在。

承认!然后,法案单独为这种东西建一条规则:

- 发行行为本身在法律上被承认是"涉及证券的",但 token 一旦被发出来,它就不是证券了。它是 ancillary asset,由披露规则而非注册规则约束。

这就像一个法律家长说:"我承认这孩子是你生的,但从他出生第一秒开始,他就不归你管。"

是不是有点荒谬?是的。但这就是美式立法解决"既要又要还要"的标准操作: 不去推翻判例法基石(推翻不了,也没必要),而是用一个新的成文法范畴去绕开它。

所以坊间说 CLARITY 让 token "不再是证券"——这是个偷懒的总结。准确的说法是: CLARITY 创造了一个"披露义务密度比证券低、但比商品高"的中间层,专门用来安放那些既不像股票、也不像玉米的东西。

这条逻辑的下游影响是结构性的。项目方在美国境内做 token 分发的法律路径会清晰起来,不再需要靠 SAFT、Reg D、Reg S 兜兜转转。

更重要的是—— 美国终于要给 token 一个法律身份了。

不再是"如果今天 SEC 起诉你就是证券,明天和解就不是"的薛定谔状态。

附带一个有意思的细节:法案里有一条措辞极其精密的话——一个 token 不会被视为 ancillary asset,如果在 2026 年 1 月 1 日它已经是某个在美国国家证券交易所上市的 ETF 的主要资产。

请允许我停一下笑。BTCETH 现货 ETF 分别在 2024 年 1 月和 7 月获批,到 2026 年初早已稳稳运行。

这一条款相当于在立法层面"追认":你们俩不仅不是证券,连 ancillary asset 这种次级范畴都不沾。

法律地位最干净。没有点名,但精准命中。极其美国式的解决方案。

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二、DeFi 的合规分水岭:代码归代码,运营者归运营者

这是整部法案对从业者最有杀伤力的一条逻辑——也是最常被误读的一条。表面上它在区分"真 DeFi"和"假 DeFi",但底下真正的区分是另一组—— 协议本身和运营协议的人。

- 代码、节点、钱包、纯算法逻辑属于前者,不受证券法管辖;

- 控制协议、修改协议、审查协议的人属于后者,受管辖。

这听起来简单,但在过去十年是不存在的。

SEC 在 CoinbaseBinance、Uniswap 案里的论点一直是 "协议就是产品,产品就是发行人的延伸" ——这种逻辑下没有"协议"和"运营者"的区分。

CLARITY 替代版本第一次在立法层面把这条线画了出来。

具体怎么画?两个方向。

第一个方向,朝向"假 DeFi"——给运营者画一条警戒线。

法案给 DeFi 协议下了一个教科书式的定义: 参与者根据预设、非自由裁量的算法执行金融交易,且除用户自己外没有任何人保管或控制资产。

然后定义了什么是"假 DeFi"——只要满足以下任何一项就是:

- 存在某个人或群体可以控制或重大改变协议的功能、运营或共识规则;

- 协议不是仅基于源代码中预先设定的、透明的规则运行;

- 存在某人或群体可以通过协议运营审查、限制或禁止协议的使用。

一旦你被认定为"假 DeFi",且你的活动属于证券范畴,你就要按 1934 法注册、披露、监管,并适用反洗钱义务。

请扪心自问:你那个号称 DAO 治理的 DEX,admin key 在不在多签里?多签成员是不是大部分来自核心团队?协议参数升级是不是核心团队提案、核心团队投票就能通过?前端是不是核心团队运营?

如果上述任何一条答案是"是",那么按这部法案的标准,你大概率属于"假 DeFi"。

法案留了一条非常聪明的安全港——紧急安全委员会例外。

你可以保留一个 emergency pause 机制保护用户应对黑客攻击,只要这个权力是预先公开的、规则化的、仅用于应对特定网络安全事件、范围和持续时间都被严格限制、且没有任何单一个人有单方控制权。

但你不能用这个 pause 去升级协议、改经济参数或做治理决定。这一条划得极其漂亮,几乎是为 Compound、Aave、Uniswap 这类有 security council 安排的协议量身定制。

第二个方向,朝向"协议本身"——给代码画一圈保护区。

法案一次性把过去这些年最让开发者神经紧绷的几件事豁免了:

- 编译、中继、验证网络交易;运营节点或预言机;

- 开发分布式账本系统;

- 开发钱包软件让用户保管自己的私钥。

仅凭这些行为本身,不构成证券法管辖。从 2018 年 Tornado Cash 风波、2022 年制裁代码、2023 年起诉 Samourai Wallet 开发者一路走过来的人,应该能感受到这条款的分量。

它把"写代码是言论自由"这个长期被法律学界主张、但 DOJ 不认账的命题,直接拧成立法条文。

但注意细节: 法案保留了 SEC 的反欺诈、反操纵执法权。换句话说——你写代码不再是罪,但你用代码骗人还是。

这两个方向合起来才是完整的第二条逻辑:

- 协议本身被立法保护,但运营协议的人按其实际控制程度受监管。

- 真正去中心化的协议获得了体面的法律地位,但"半 DeFi"会被收编。

大量号称去中心化、但 admin key 还在团队手里的 DEX、借贷协议、衍生品平台,未来两年要做痛苦的选择——要么真的下放权力,要么注册成 broker-dealer 或 exchange。

资本和合规成本最高的,是中间这片灰色地带。 图片

三、稳定币不能像银行,但 DeFi 可以——一道精心维护的窄边界

如果整部法案有一个最戏剧化的章节,那就是稳定币禁息。

用一句话讲:禁止数字资产服务商向美国用户支付稳定币利息或收益。

但是——魔鬼在"允许的回报"清单里。

允许的、不构成"功能性银行利息等价物"的回报包括:

- 交易支付结算相关的返佣激励;

- 做市流动性、抵押品、或以其他方式将资产置于信用或投资风险中所获得的回报;

- 参与治理、验证、staking、忠诚度计划等。

而且——这些回报可以按余额、duration、tenure 计算。

读到"将资产置于信用或投资风险中"这句话的时候,我笑出了声。

这是什么?这就是为整个 DeFi 借贷市场量身设计的合规通道。

USDC 存进 Morpho、Aave、Compound 这类协议获得回报,只要这个回报来自资产的信用或投资风险敞口、而不是稳定币本身的余额利息,就不在禁令范围内。”

银行业当然看穿了这一点。5 月 9 日,三大美国银行业协会(ICBA、BPI、ABA)联合发函拒绝这份妥协,点名说这是个"loophole"。

5 月 11 日母亲节当天,美国银行家协会 CEO Rob Nichols 致信全美所有银行 CEO,要求"立即采取行动"游说参议员。

他们的核心论点很直白: 美国银行约 80% 的贷款资金来自客户存款;如果稳定币能通过"活动型奖励"给用户一个把钱留在 USDC 钱包里、而不是支票账户里的理由,那银行就丢失了便宜的资金来源。

Tillis 的回应翻译过来是:"loophole 就 loophole 吧,agree to disagree。"

这场博弈背后的逻辑,才是这一条最值得读懂的地方。

华盛顿在做一个赌——在 stablecoin 和银行存款之间留一道狭窄的、用法律语言精心维护的边界: 稳定币不能像银行那样直接付利息(保护存款基础),但稳定币可以作为通向 DeFi 收益的入口(允许资本市场化定价)

它假装在保护银行,实际上是给加密行业开了一个比银行更灵活的产品空间。

这条款最值得读懂的含义在于: 法律把"存款"和"信用风险敞口"画了一道线,而这道线恰好画在 DeFi 借贷协议的边界上。

USDC 借贷市场的合法性被进一步坐实——不是因为 stablecoin 付了利息,而是因为用户把 stablecoin 放进了一个 "asset at credit or investment risk" 的载体。

这条逻辑的下游影响: Circle、Paxos 这类合规发行人不能直接付利息,但用户可以把 stablecoin 放进 DeFi 协议、链上 lending market、tokenized money market fund 这些"信用风险敞口"载体里获得回报。

RWA 借贷市场、链上信用市场的法律基础被进一步坐实。

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三条逻辑背后是同一种立法哲学

把三条底层逻辑摆在一起看,会发现一个隐藏的共同结构——每一条都是"法律不去推翻 X,而是在 X 旁边凿一个新通道":

第一条,不推翻 Howey,凿出 ancillary asset。

第二条,不推翻证券中介监管,凿出"协议 vs 运营者"的区分。

第三条,不推翻银行存款保护,凿出"信用风险敞口"通道。

这三条加起来,就是这部法案的精神缩影: 它不是在颠覆既有规则,而是在既有规则的缝里凿新的范畴。

判例法基石不动、证券法不废、银行存款保护不取消,但加密资产、DeFi 协议、稳定币活动、链上借贷收益,都被特别地、单独地、用一套新逻辑装进了法律。

这是一种非常美国式的立法哲学—— 它讨厌革命,但擅长在旧框架上贴新补丁,贴得足够多之后,世界就已经不一样了。 图片

也要看到代价

讲到这里,把这部法案说得太光鲜会显得不够诚实。三条逻辑里,每一条都有它的反面,专业从业者应当看清楚:

第一条的代价,是 ancillary asset 的披露义务最终长什么样,完全由 SEC 通过 rulemaking 决定。

如果披露表格做得过于繁重——比如要求项目方按季度更新代币经济模型、详细披露所有 4% 以上持仓人的解锁与变动、提供持续的"创业进展"报告——那这套披露义务在实际成本上将逼近一次完整的证券注册。

法律给了你一个新通道,但通道有多宽,要看监管机构怎么解释。

第二条的代价,是 "真 DeFi"测试很严,但执行权在 SEC 手里。

"控制或重大改变协议的功能"、"审查、限制或禁止协议的使用"——这些词的边界都需要 SEC 通过案例和规则去定义。

下一任 SEC 主席如果对 DeFi 不友好,完全可以把这些标准解释得很窄。

立法给了一条安全港,但安全港的边界由谁来画,仍然是开放问题。

第三条的代价,最直白——"信用风险敞口"通道开得这么宽,是否会催生新一轮 Celsius/BlockFi 式的灰色收益产品?

法律允许的"活动型奖励"和实质上的"利息"之间,那道线在文本里清晰,在产品设计里却很容易模糊。监管机构未来一定会面对一批游走在边界的产品——它们看起来在"将资产置于信用或投资风险中",但用户体感上和定期存款没什么差别。

这场博弈才刚开始。

下一阶段真正的战场不在国会,而在监管机构。

法案里"the Commission shall adopt rules……not later than 1 year"这种句式出现了几十次。

谁来当 SEC 主席、谁来当 CFTC 主席、他们在 notice-and-comment 阶段如何回应行业意见,将决定这些条款最终的肌理。今天看到的是骨架,肌肉还要等 12 到 18 个月才长出来。

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收尾

回到今天上午的 markup。

即便顺利通过委员会,这部法案要走完参议院全院投票、与农业委员会版本合并、与众议院版本协调、再回到两院投票、最后送总统签字——任何一个环节都可能让条文形态发生变化。

Polymarket 最近几周给"CLARITY 在 2026 年签署成法律"的概率给在 60–70% 一带浮动。

但即便最终的法律文本和今天的草案有所不同,这份 309 页的文本本身已经做完了它最重要的工作:

它把全美加密政策辩论的语言体系,从"这是不是证券"换成了"在哪个层级披露、由谁监管、按什么标准合规"。

十年前监管这个行业靠的是 "regulation by enforcement",五年前靠的是 "regulation by ambiguity",现在终于在朝 "regulation by statute" 走。

从业者最该关注的不是哪一条具体的豁免,而是博弈的语言变了。至于这场博弈最终走向何处,没有人能现在就给出答案——这正是它真正有意思的地方。

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